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【2017司考 IP相關考题】_詳解
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資料來源:三友知识产权

 

 

3、甲国惊奇公司的创新科技产品经常参加各类国际展览会,该公司向乙国的投资包含了专利转让,甲、乙两国均为《巴黎公约》和《华盛顿公约》(公约设立的解决国际投资争端中心的英文简称为ICSID)的成员。依相关规定,下列哪些选项是正确的? (试卷一第81题)

 

A.惊奇公司的新产品参加在乙国举办的国际展览会,产品中可取得专利的发明应获得临时保护

 

 

A选项:

《巴黎公约》第十条规定:

〔发明、实用新型、外观设计、商标:在某些国际展览会中的临时保护〕

(1)本联盟国家应按其本国法律对在本联盟任何国家领土内举办的官方的或经官方承认的国际展览会展出的商品中可以取得专利的发明、实用新型、外观设计和商标,给予临时保护。

 

 

 

 

 

 

 

4、某电影公司委托王某创作电影剧本,但未约定该剧本著作权的归属,并据此拍摄电影。下列哪一未经该电影公司和王某许可的行为,同时侵犯二者的著作权(试卷三第14题)

A.某音像出版社制作并出版该电影的DVD

B.某动漫公司根据该电影的情节和画面绘制一整套漫画,并在网络上传播

C.某学生将该电影中的对话用方言配音,产生滑稽效果,并将配音后的电影上传网络

D.某电视台在电影经典对话专题片中播放30分钟该部电影中带有经典对话的画面

 

 

 

 

 

 

 

 

《著作权法》第十七条规定:受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。

电影公司委托王某创作电影剧本,但未约定该剧本著作权的归属,所以剧本的著作权归王某所有,而电影公司具有使用剧本的权利。电影公司利用剧本拍摄影视作品,影视作品的著作权属于制品人(即电影公司)。

A选项:

音像出版社制作并出版该电影的DVD侵犯了该电影公司的权利。

B选项:

动漫公司根据该电影的情节和画面绘制一整套漫画,不仅侵犯了电影公司的著作权,还侵犯了王某创作剧本的著作权。

C选项:

没有经过授权便引用他人作品,通过改动、删节、增补、重新组合等方式改变作品的内容及其表现形式是侵害保护作品完整权的行为,将电影中的对话用方言配音侵犯了作者独立构思,所以侵犯了电影公司的著作权,但是未侵犯王某对剧本的著作权。

D选项:

《著作权法》第二十二条规定 在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:

(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品;

(三)为报道时事新闻,在报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体中不可避免地再现或者引用已经发表的作品;

电视台在电影经典对话专题片中播放30分钟该部电影中带有经典对话的画面并没有侵犯他人著作权。

 

 

 

 

 

 

5、关于下列成果可否获得专利权的判断,哪一选项是正确的? (试卷三第15题)

A.甲设计的新交通规则,能缓解道路拥堵,不授予专利权

B.乙设计的新型医用心脏起搏器,能迅速使心脏重新跳动,该起搏器不能被授予专利权

C.丙通过转基因方法合成一种新细菌,可过滤汽油的杂质,该细菌属动物新品种,不能被授予专利权

D.丁设计的儿童水杯,其新颖而独特的造型既富美感,又能防止杯子滑落,该水杯既可申请实用新型专利权,也可申请外观设计专利权

 

 

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答案:D

 

 

 

 

《专利法》第二十五条规定: 对下列各项,不授予专利权:
    (一)科学发现;
    (二)智力活动的规则和方法;
    (三)疾病的诊断和治疗方法;
    (四)动物和植物品种;
    (五)用原子核变换方法获得的物质;
    (六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

A选项:

交通规则属于智力活动的规则和方法,所以不可以被授予专利权。

B选项:

心脏起搏器属于对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案,是发明的一种,可以申请专利权。

C选项:

《专利法》第二十五条第(四)项规定,“动物和植物品种不授予专利权。

但是专利法第25条第2款规定对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权,该款中规定的产品指的就是动植物新品种。审查指南对该条作出进一步的解释,指出对动植物新品种的生产方法提供专利保护,该方法指非生物学方法,不包括生产动物和植物主要是生物学的方法

生物学的方法如:培育植物新品种采取的杂交方法,或者培育动物新品种采取的不同品种动物之间的交配方法,因为这些方法均没有技术的介入。如果某一新品种的方法,其技术的介入是决定性的,则该方法是可专利性的。如对某品种的南瓜采取一定温度控制和施以某种特殊的肥料,并把握其日照时间和生长周期,就可以生长出一种特别甜的新的南瓜品种,则该方法基于技术的介入是决定性的,应当是可专利性的。

丙通过转基因方法合成一种新细菌,其技术的介入是决定性的,所以能被授予专利权。

D选项:

《专利法》规定:

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

丁设计的儿童水杯,其造型既富美感,符合申请外观设计专利权的条件,能防止杯子滑落,符合申请实用新型专利权的条件,所以D选项正确。

 

 

 

6、韦某开设了韦老四煎饼店,在当地颇有名气。经营汽车配件的个体户肖某从外地路过,吃过后赞不绝口。当发现韦某尚未注册商标时,肖某就餐饮服务注册了韦老四商标。关于上述行为,下列哪一说法是正确的? (试卷三第16题)

A.韦某在外地开设新店时,可以使用韦老四标识

B.如肖某注册韦老四商标后立即起诉韦某侵权,韦某并不需要承担赔偿责任

C.肖某的商标注册恶意侵犯韦某的在先权利,韦某可随时请求宣告该注册商标无效

D.肖某注册商标核定使用的服务类别超出了肖某的经营范围,韦某可以此为由请求宣告该注册商标无效

 

 

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答案:B

 

 

 

 

与著作权自动获得不同,我国商标法规定,商标专用权需要通过申请注册来获得,商标注册人将其商标取得注册,便取得了对该商标的专用权。其他任何人未经商标注册人的授权,不得在相同或类似的商品上使用与之相同或者类似的商标。否则,商标注册人可以指控这种未经授权的使用行为为商标侵权并有权依法追究其法律责任。 

A选项:

由于肖某在先注册了韦老四商标,所以韦某在外地开设新店时,不再可以使用韦老四标识。

中国注册商标的权利保护的法域范围覆盖全部中国大陆地区。因此,在肖某已经注册了韦老四商标的情况下,韦某不能在外地使用韦老四标识。

B选项:

根据商标法第五十九条规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,商标注册专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。 

 

商标法第六十四条规定:注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的依据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

虽然肖某抢先注册了韦老四商标,但韦某使用在先并具一定影响,且肖某在注册之前并未使用商标。因此如肖某注册韦老四商标后立即起诉韦某侵权,韦某并不需要承担赔偿责任。

C选项:

已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

D选项:

商标可以被宣告无效的理由有:

绝对理由:已经注册的商标,如果不具备可视性、显著性和合法性的,可以被宣告无效。另外,以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册,也属于商标无效的理由。

相对理由:构成商标权相对无效的原因是商标权同在先取得的权利或其他合法权益相冲突。主要包括:因与他人在先权利冲突而无效;因侵犯他人驰名商标权而无效;因抢注他人未注册商标而无效;因违反代理或代表的规定而无效。

商标法第四十四条规定:已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

肖某注册商标核定使用的服务类别超出了肖某的经营范围并不是商标可以被宣告无效的理由。

 

 

 

 

7、摄影爱好者李某为好友丁某拍摄了一组生活照,并经丁某同意上传于某社交媒体群中。蔡某在社交媒体群中看到后,擅自将该组照片上传于某营利性摄影网站,获得报酬若干。对蔡某的行为,下列哪一说法是正确的? (试卷三第21题)

A.侵害了丁某的肖像权和身体权

B.侵害了丁某的肖像权和李某的著作权

C.侵害了丁某的身体权和李某的著作权

D.不构成侵权

 

 

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答案:B

 

 

 

 

《著作权法》第二条规定中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。《中华人民共和国著作权法》第三条本法所称的作品,包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(五)摄影作品。  

《著作权法》规定受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。影楼拍摄的肖像照属于受委托创作的作品,合同没有约定的,著作权属于影楼。

《民法通则》第一百条规定公民享有肖像权,未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像权。肖像权的基本内容包括:肖像制作专有权、肖像使用专有权、利益维护权。

公民对于以自己为拍摄对象的照片享有肖像权,未经本人同意,他人不能以营利为目的使用。

所以对于该照片,丁某具有肖像权,而李某具有著作权,蔡某擅自使用并获利侵犯了二人的权利。

 

 

 

 

8、牛博朗研习书法绘画30年,研究出汉字的独特写法牛氏润金体润金体鉴了瘦金体,但在布局、线条、勾画、落笔以及比例上自成体系,多出三分圆润,审美价值很高。牛博朗将其成果在网络上发布,并注明版权所有,未经许可,不得使用。羊阳洋公司从该网站下载了九个润金体字,组成广告词小绵羊、照太阳、过海洋,为其从国外进口的羔羊肉做广告。关于润金体及羊阳洋公司的行为,下列哪些选项是正确的? (试卷三第63题)

A.字体不属于著作权保护的范围,故羊阳洋公司不构成侵权

B润金体具有一定的独创性,可认定为美术作品而受著作权法保护

C.羊阳洋公司只是选取了有限的数个汉字,不构成对润金体整体著作权的侵犯

D.羊阳洋公司未经牛博朗同意,擅自使用润金体汉字,构成对牛博朗著作权的侵犯

 

 

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答案:BD

 

 

 

 

 

AB选项:

著作权法保护的作品是指体现在作品上的独立创作和有个性的成果,该创作成果是以何种工具或者手段实现的,对著作权不产生影响。计算机艺术字体的创作过程加入了计算机的运用,但计算机是辅助性的,没有代替也不可能代替设计师对字体的造型设计。因此,字体属于著作权保护的作品。

CD选项:

不论是使用单个字还是使用某个字库里面的单个字,只要这个单个字符合构成著作权保护的作品条件,均会在未获授权使用时被认定为侵权。

 

 

 

 

 

9、甲、乙两公司各自独立发明了相同的节水型洗衣机。甲公司于20136月申请发明专利权,专利局于201412月公布其申请文件,并于201512月授予发明专利权。乙公司于20135月开始销售该种洗衣机。另查,本领域技术人员通过拆解分析该洗衣机,即可了解其节水的全部技术特征。丙公司于201412月看到甲公司的申请文件后,立即开始制造并销售相同的洗衣机。20161月,甲公司起诉乙、丙两公司侵犯其发明专利权。关于甲公司的诉请,下列哪些说法是正确的(试卷三第64题)

A.如甲公司的专利有效,则丙公司于201412月至201511月使用甲公司的发明构成侵权

B.如乙公司在答辩期内请求专利复审委员会宣告甲公司的专利权无效,则法院应中止诉讼

C.乙公司如能证明自己在甲公司的专利申请日之前就已制造相同的洗衣机、且仅在原有制造能力范围内继续制造,则不构成侵权

D.丙公司如能证明自己制造销售的洗衣机在技术上与乙公司于20135月开始销售的洗衣机完全相同,法院应认定丙公司的行为不侵权

 

 

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答案:CD

 

 

 

 

 

 

A选项

《专利法》第十一条规定: 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

所以如甲公司的专利有效,则甲公司的权利从发明被授权后开始,丙公司于201412月至201511月使用甲公司的发明不构成侵权、

但是甲公司可以向丙公司收取一定费用,《专利法》第六十八条规定: 侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。

B选项

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2015年)的第九、十、 及十一条中做了如下规定:  第九条人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:  

(一)原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;  

(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;  

(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;

(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

第十一条人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院可以不中止诉讼。

C选项

《专利法》第六十九条规定: 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

 ()在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

所以乙公司并不构成侵权。

D选项

根据题干:乙公司于20135月开始销售的洗衣机,本领域技术人员通过拆解分析该洗衣机,即可了解其节水的全部技术特征。即,该技术在申请日之前,已经因为乙公司的销售行为而公开,成为现有技术。

根据《专利法》第二十二条:现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。根据《专利法》第六十二条:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。

因此,丙公司如能证明自己制造销售的洗衣机在技术上与完全相同,法院应认定丙公司的行为不侵权。